ВОПРОС: Я работаю в отделе кадров. В начале января фирма заключила трудовой договор с работником, который впервые трудоустроился. Я слышала, что с января оформляются трудовые книжки нового образца. Купить я их нигде не могу. Кто и где должен приобретать бланки трудовых книжек? Есть ли какие либо особенности учета таких книжек?

ОТВЕТ:

Закупать бланки трудовых книжек и обеспечивать ими работников обязан работодатель. Действительно, пока бланки очень трудно приобрести, так как их изготовляет «Госзнак», а на сегодняшний день они пока в нужном объеме не напечатаны. Но это дело времени. Что самое интересное, что Вы, как работодатель, оформить трудовую книжку работнику не позднее 7 дней со дня приема на работу, но только работнику, который оформляется на работу ВПЕРВЫЕ. Советую обратиться за бланками в Минфин России. Так как, согласно пункту 3 Постановления РФ от 16 апреля 2003 года № 225″О трудовых книжках»утвержден порядок обеспечения работодателей бланками трудовых книжек и вкладышей в нее поручено Минфину России. Приказом Минфина РФ от 22 декабря 2003 года № 117н утвержден порядок обеспечения работодателей бланками трудовой книжки. Обеспечение работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (распространителями), отвечающими требованиям, установленным Изготовителем. Обеспечение работодателей на платной основе бланками трудовой книжки и вкладыша осуществляется на основании договора, заключенного Изготовителем или распространителем. Доставка работодателям бланков трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку осуществляется службами доставки защищенной полиграфической продукции, либо распространителем со склада Изготовителя или распространителя. Их этого следует, что Вы не можете как раньше возможность приобретения трудовых книжек в свободной продаже. Что касается учета и хранения трудовых книжек, то здесь есть новшества, которые устанавливают более строгие правила хранения книжек. Работодатель должен вести приходно-расходную книгу по учету бланков книжки и вкладыша в нее, а также книгу движения трудовых книжек. Формы данных книг утверждаются Министерством труда и социального развития РФ. Вы, как кадровик, должны вести книгу движения трудовых книжек. В книгу вносятся сведения о приеме и увольнении работников, регистрируются все трудовые книжки с указанием серии и номера, выданные работкам вновь. Приходно-расходную книгу по учету бланков ведет бухгалтерия. Сюда вносятся все сведения обо всех операциях, связанных с получением и расходованием бланков трудовых книжек и вкладышам к ним. Также с указанием серии и номера каждого бланка. И та и другая книги должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя, а также скреплены сургучной печатью или опломбированы. Бланки трудовых книжек хранятся в организации как документ строгой отчетности и выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по его заявке. Такой строгий учет бланков связан с тем, что в последнее время участись случаи подделки бланков и записей в трудовые книжки работников. Новые бланки имеют несколько степеней защиты. И кроме этого, вышеописанный учет бланков, ограничит возможность фальсификации документов, а именно трудовых книжек. Желаю удачи.

ВОПРОС: Перед Новым годом в магазине-самообслуживания я случайно уронила и разбила дорогую бутылку с вином. Администрация магазина заставила меня оплатить стоимость разбитой бутылки. Правомерны ли действия сотрудников магазина?

ОТВЕТ:

Правомерны. Поскольку Вы сами взяли бутылку и разбили ее, то есть вина данной ситуации возлагается на Вас. Если бы Вам ее неловко подал продавец и по его вине бутылка бы разбилась, и кроме того если бы Вы не успели отдать за нее деньги (то есть совершить сделку купли-продажи), то тогда можно было бы не оплачивать стоимость бутылки. Но, к сожалению, в юриспруденции нет сослагательных наклонений, а есть факты, имеющие юридическое значение. Поскольку товар, находящейся в торговом зале принадлежит юридическому лицу, то он является собственностью данного юридического лица. В случае причинения вреда такому имуществу, на третьих лиц возлагается ответственность за действия, повлекшие его порчу. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, вред причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение и при отсутствии вины причинителя вреда.

ВОПРОС: Я пропустил срок подачи заявления на оформление наследства. Какие документы необходимы для подачи заявления о восстановлении срока принятия наследства?

ОТВЕТ:

Прежде всего необходимо иметь доказательства, подтверждающие, что Вы пропустили установленный законом срок ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ причине. Это могут быть свидетельские показания или документы, подтверждающие пропуск 6 месячного срока для подачи заявления. Например, Вы могли находиться в загранкомандировке, и Вас никто не уведомил о смерти наследодателя и т. п. Для восстановления пропущенного срока подаются следующие документы:

  • Документы, подтверждающие Ваше право наследования, т. е. родство или завещание;
  • Свидетельство о смерти наследодателя;
  • Отказ нотариуса выдать Вам свидетельство о праве на наследование;
  • Заявление с копиями по количеству сторон, имеющим прямое отношение к наследству;
  • Квитанция об оплате госпошлины;
  • Справки от нотариуса о том, кто принял наследство;
  • Документы на наследное имущество.

Как показывает практика, подобные заявления подаются не только с требованием о восстановлении срока, но и включении в наследственную массу имущества, а также перераспределении долей в наследстве, если оно принято другими наследниками, поэтому подаются документы, связанные с имуществом и правами остальных наследников.

ВОПРОС: Я собрался покупать бытовую и видеотехнику в новую квартиру. Друзья посоветовали приобрести товары через интернет-магазин, поскольку не будет магазинной»накрутки», и соответственно, стоимость покупки будет значительно дешевле. Я зашел на сайт фирмы N, и ознакомился с размещенной информацией о товарах и ценах на нее. Я выбрал понравившиеся мне товары отправил заказ. Однако менеджер фирмы сообщил мне, что цены на товары у них другие, естественно, более высокие. Получается, что фирма заранее вводит в заблуждение потребителей. Можно ли обязать фирму продать товар по предложенной на сайте цене?

ОТВЕТ:

При желании все можно. Согласно статье 437 Гражданского кодекса РФ реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферту. Оферта представляет собой намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с другим лицом, которым будет принято предложение. Как правило, предложение заключить договор о совершении покупки, при условии наличия цены, качественных и специальных признаков товара с любым, кто отзовется на предложение, признается публичной офертой. Вам необходимо распечатать информацию интернет-страницы магазина, узнать точно кто является собственником (продавцом) товара, узнать реквизиты фирмы, а затем направить на адрес фирмы претензию в которой Вы опишите ситуацию и изложите свое желание приобрести товар по цене, которая была указана на сайте. Если Вы не получите положительного ответа на претензию, то можете обращаться в суд.

ВОПРОС: Я собрался покупать бытовую и видеотехнику в новую квартиру. Друзья посоветовали приобрести товары через интернет-магазин, поскольку не будет магазинной»накрутки», и соответственно, стоимость покупки будет значительно дешевле. Я зашел на сайт фирмы N, и ознакомился с размещенной информацией о товарах и ценах на нее. Я выбрал понравившиеся мне товары отправил заказ. Однако менеджер фирмы сообщил мне, что цены на товары у них другие, естественно, более высокие. Получается, что фирма заранее вводит в заблуждение потребителей. Можно ли обязать фирму продать товар по предложенной на сайте цене?

ОТВЕТ:

Я с партнерами по бизнесу решил организовать новую фирму с иностранным участием. Одним из учредителей является гражданин Украины. На одном из этапов организационных вопросов нам необходимо было заверить подписи на документах у нотариуса. Однако нотариус отказалась совершить нотариальные действия в отношении гражданина Украины, ссылаясь на то, что у нашего партнера паспорт иностранного государства. Прав ли нотариус? Отказ нотариуса совершить нотариальные действия на том основании, что документ, удостоверяющий личность представляет собой паспорт иностранного государства, вполне правомерны. Российский нотариус не обязан заниматься переводом документа, да и не имеет на то полномочий. Если Вашему партнеру необходимо заверить свою подпись у нотариуса либо совершить иные действия на основании паспорта на территории РФ, то он должен иметь нотариально заверенный перевод своего паспорта. Иногда нотариус может осуществить нотариальные действия, если в паспорте иностранного государства на одной странице записи сделаны на ином языке, а вторая страница оформлена на русском. Такие образцы паспортов, в том числе у граждан Украины, бывают. На будущее имейте в виду, что если Вам нотариус отказывает в совершении нотариальных действий, то свой отказ он должен оформить письменно. Данное положение закреплено ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате. Она гласит, что нотариус по просьбе лица, которому было отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее 10-дневного срока со дня обращения за совершением нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия. Такой отказ Вы можете обжаловать в судебном порядке, если посчитаете действия нотариуса неправомерными.

ВОПРОС: Моя дочь недавно уезжала в краткосрочную командировку. В ее отсутствие сорвало крепеж подводки воды, в результате чего затопило квартиру снизу. В этой квартире частично были следы протечки на обоях комнаты и в углу потолка. Соседи потребовали с дочери явно завышенную сумму на ремонт. Причем отказались принять ее предложение произвести ремонт силами дочери. В итоге они собираются подать документы в суд. Сумма сметы за ремонт, которую они предъявили к оплате, составила баснословную цифру. Оплатить ремонт по такой цене она не в состоянии. Если дойдет до суда, есть ли у нее шанс уменьшить сумму иска, если доказать, что сумма смета явно завышена? Что может быть, если иск соседей будет удовлетворен?

ОТВЕТ:

Безусловно, если стороны не договорятся мирным путем, то отказ от оплаты повлечет за собой судебный иск о взыскании с Вашей дочери причиненного ущерба. Cумма иска может увеличиться на сумму госпошлины, поскольку иск является материальным. Шанс уменьшить сумму иска можно всегда, если доказать, что сумма явно завышена. Прежде всего, нужно выяснить по чьей вине сорвало крепеж, в результате чего и произошла утечка воды. Возможно, Ваша дочь вызывала по заявке, зарегистрированной в ЖЭКе, сантехника, который плохо справился с работой? Но заочно мне трудно рассуждать о Вашей ситуации. Необходимо письменно уведомить соседей о своем согласии произвести в квартире соседей ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, нужно выяснить был ли составлен акт протечки с представителями организации, обслуживающей дом. На основании акта можно выяснить рыночную стоимость ремонтных работ, с тем, чтобы сравнить со сметой соседей. Помните, что в суде важно предъявить документы, составляющие Вашу доказательственную базу. Можете также привлечь свидетелей, которые могут подтвердить намерения Вашей дочери в добровольном порядке восстановить квартиру соседей в прежнее состояние. Если же они хотят воспользоваться ситуацией и сделать дорогой ремонт за счет средств Вашей дочери — это уже другая история.

Отвечая на Ваш второй вопрос, хочу отметить обратить Ваше внимание на то, что после вынесения судебного решения об удовлетворении исковых требований соседей, судебному приставу направляется исполнительный лист. Судебный пристав, в свою очередь, предложит Вашей дочери в 5- дневный срок добровольно оплатить присужденную сумму. По истечении этого срока пристав имеет право описать, арестовать и реализовать имущества должника в целях взыскания долга. Причем обратить взыскание можно только на имущество, которое принадлежит ответчику на праве собственности. Данное имущество продается с публичных торгов. Если имущество не достаточно, то пристав может направить исполнительный лист по месту работы должника (если тот работает) с указанием об удержании 70% из его заработка.

ВОПРОС: Я руковожу небольшой фирмой. У двоих учредителей нашей компании произошла смена фамилии. В первом случае — регистрация брака, а во втором — обмен паспорта старого образца на новый. Нужно ли в этом случае вносить изменения в учредительные документы фирмы?

ОТВЕТ:

Изменения в учредительные документы вносить не нужно, а вот сообщить в установленном порядке об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре необходимо. В соответствии со статьей 5 ФЗ»О государственной регистрации юридических лиц»содержание государственного реестра юридических лиц составляют помимо всего прочего и сведения об учредителях. Согласно пункту 4 этой же статьи юридическое лицо, в случае изменения таких сведений, обязано в течение 3 дней сообщить об этом в регистрирующий орган. Для того, чтобы в государственном реестре были внесены новые сведения об учредителях Вы должны написать заявление по указанной форме о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о юридическом лице.

ВОПРОС: Являясь гражданкой России, я постоянно живу в Риге. Я купила там дом, по месту нахождения которого постоянно зарегистрирована. У меня оформлен вид на жительство. По семейным обстоятельствам 2 месяца назад я проехала в Москву. Оформила временную регистрацию и устроилась на работу. В Риге я жила по загранпаспорту, срок которого истек 1 месяц назад. Въезжала в Россию на автомобиле, на который был оформлен режим временного ввоза. Срок временного ввоза закончился неделю назад. Уехать в Ригу я пока не могу. Что мне делать с машиной? Может заплатить штраф и ездить спокойно. Ведь до сих пор меня никто из сотрудников ГИБДД не останавливал. И вообще, есть у них информация о таких автомобилях?

ОТВЕТ:

То, что Вас до сих пор не останавливали сотрудники ГИБДД, Вам повезло. Вы можете и вовсе не пользоваться автомобилем, но это не выход из положения. Русский»авось»в данном случае не пройдет. Нужно знать и соблюдать российские законы. Дело в том, что Вы совершили административное правонарушение, предусмотренное ст. 16. 18 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Часть 1 данной статьи предусматривает за невывоз за пределы таможенной территории РФ ранее ввезенных товаров или транспортных средств наложение штрафа в размере от одного до двукратного размера стоимости транспортного средства с его конфискацией или без таковой, либо конфискацию предмета административного правонарушения. Если же Вы не будете затягивать и в кратчайшие сроки обратитесь с письмом в таможенные органы, то к Вам может быть применено более мягкое наказание. За вывоз транспортного средства с нарушением установленных сроков на Вас могут наложить штраф в размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда. Я советую обратиться в таможню с заявлением о продлении срока временного ввоза и установлении нового срока для вывоза, убедив таможенников, в том, что у Вас на это есть весьма уважительная причина. В таможне тоже работают люди. Информация о невывезенных машинах храниться в базе данных таможни. По истечении срока вывоза возможно возбуждение дела об административном правонарушении, а автомобиль объявляется в розыск.

ВОПРОС: Наше предприятие занимается импортом изделий. Несколько дней назад нам нанесли незапланированный визит сотрудники таможни и попросили предъявить к осмотру складские помещения. На основании чего таможенные органы могут проводить проверку складов компании?

ОТВЕТ:

Таможенные органы могут проводить осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территории и находящихся там вещей и документов на основании ст. 27. 8 КоАП РФ, который вместо старого Таможенного кодекса регламентирует производство по делам о нарушении таможенных правил. Такой осмотр проводится в присутствии представителей юридического лица и 2 понятых. Об осмотре составляется протокол. В соответствии со статьей 91 Налогового кодекса РФ доступ на территорию осуществляется при предъявлении таможенниками своих удостоверений и решения руководителя таможенного органа о проведении такой проверки.

ВОПРОС: Я намереваюсь получить денежную компенсацию вместо отпуска. В отделе кадров мне сказали, что я обязан пойти в отпуск, так как уже утвержден график отпусков. Возможна ли вообще замена отпуска денежной компенсацией?

ОТВЕТ:

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией возможна, но только частично. То есть, во Вашему письменному заявлению, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией. Кроме того, проведение такой замены является правом, а не обязанностью работодателя. Работодатель обязан соблюдать Конституцию и законодательство о труде. Так, в статье 37 Конституции РФ закреплены права работника на ежегодный отпуск. Кроме того, работодателю запрещено не предоставлять ежегодный отпуск более чем за два рабочих года и обязывает работодателя предоставить его не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Не стоит забывать, что работодатель обязан составить график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. В соблюдении графика отпусков и предоставлении работнику отпуска в течение рабочего года заинтересован не только работник, но и работодатель. Поскольку в случае увольнения работника организация обязана будет выплатить компенсацию за все неиспользованные им отпуска либо по заявлению работника предоставить ему неиспользованный отпуск с последующим увольнением, за исключением увольнения за виновные действия работника.

ВОПРОС: Мы купили квартиру в строящемся доме и заключили договор долевого участия в строительстве. Обещали построить дом в конце 2002 года. Строительство дома практически не ведется. На сегодняшний момент в доме возведено только 3 этажа. Боимся, что строительство будет либо заморожено либо передано другому подрядчику. Можно ли зарегистрировать право собственности на оплаченную квартиру в недостроенном доме?

ОТВЕТ:

Зарегистрировать право собственности можно только на имущество, которое существует в натуральном виде. Если дом не достроен, то и квартиры в данном доме пока не существует. Для государственной регистрации необходимо, чтобы дом был принят государственной комиссией. Кроме того, нужны измерения и план, полученный в Бюро технической инвентаризации, а квартира должна находиться по определенному адресу. Вы внесли свою долю в денежном выражении в строительство дома (инвестицию), а квартира, право на которую Вы хотите зарегистрировать, пока не существует. К сожалению, Вам пока не удастся осуществить намеченных планов.

ВОПРОС: Я живу в приватизированной квартире в»пятиэтажке». Дом скоро собираются сносить. Помимо этого у меня имеется в собственности однокомнатная квартира, которая мне досталась но наследству от бабушки. Приватизация»хрущовки»была проведена на меня и родителей, когда мне было всего 14 лет. Можно ли при наличии данных обстоятельств, приватизировать новую квартиру, которую мы получим после сноса дома?

ОТВЕТ:

Да, можно. Наличие иного недвижимого имущества в собственности не является основанием для какого-либо ограничения прав лица при сносе дома. Что касается Вашего права приватизировать новую квартиру, то оно у Вас есть. Согласно статье 11 Закона»О приватизации жилого фонда в РФ»каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз. При этом несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия.

ВОПРОС: Руководством нашей фирмы получен иск в суд, на основании которого мы являемся ответчиками. Сколько времени по закону мы имеем для составления ответа и каким образом его лучше отправить?

ОТВЕТ:

В соответствии с пунктом 2 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса РФ отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания. К отзыву прилагаются документы, которые подтверждают возражения относительно иска, а также документы, которые подтверждают направление копии отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле. Хочу обратить Ваше внимание, что писать и отправлять отзыв вовсе не обязательно. Если Вы его не отправите, то Ваше дело все равно будет рассмотрено в суде. Направление отзыва является не обязательной процедурой участника процесса. Предоставление отзыва является Вашим правом, а не обязанностью. По своей сути отзыв представляет собой возращения по существу заявленных требований со ссылкой на законы и иные нормативные акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения.

ВОПРОС: Я принята на работу в отдел кадров. Разбирая документы, у меня возник следующий вопрос: необходимо ли составлять на генерального директора приказ о его назначении на должность и кем подписывается данный приказ? Самим директором?

ОТВЕТ:

Данный вопрос возникает довольно часто. Назначение генерального директора на должность производится решением собрания учредителей. С назначенным руководителем заключается контракт, который подписывается, с одной стороны, от имени Общества — председателем общего собрания учредителей, уполномоченным общим собранием и с другой стороны, — назначенным руководителем. В контракте оговариваются все права и обязанности генерального директора. Вступление в должность оформляется приказом на нового руководителя с формулировкой»На основании решения общего собрания учредителей №__от___г. протокол собрания №____от______г. вступаю в должность единоличного исполнительного органа общества _ генерального директора Общества _______ с»___»________г. с правом подписи всех финансовых, банковских и иных документов.

ВОПРОС: У меня есть часть земельного участка, который находится в 100 километрах от Москвы. Ездить туда далеко, поэтому хочу его продать. Я отправил заказное письмо соседу, который имеет приоритетное право покупки моей доли. За заказным письмом сосед на почту не приходит и дверь почтальону не открывает. Что делать?

ОТВЕТ:

Свою обязанность по извещению собственника участка о продажи доли Вы уже исполнили, то есть известили соседа. На основании п. 2 статьи 250 ГК РФ Вы обязаны подождать ответа в течение одного месяца со дня извещения. Если не будет согласия приобрести долю или если Вы не получите вообще никакого ответа, то Вы вправе будете продать долю постороннему лицу, но только на тех условиях и по той цене, по которой предлагали долю участка соседу. Молчание сособственника в данном случае будет расценено, что он должным образом уведомлен о том, что ему поступило предложение приобрести долю земельного участка. Из этого следует, что Ваш сосед по прошествию месяца утрачивает преимущественное право покупки доли.

ВОПРОС: Я руковожу небольшой фирмой. Слышал, что юридические лица должны пройти повторную регистрацию. С чем это связано? Что необходимо для этого предпринять?

ОТВЕТ:

Да. Это действительно так. Это связано с тем, что принят новый закон»О государственной регистрации юридических лиц»от 08. 08. 01 № 129-ФЗ. С 1 июля функция государственной регистрации юридических лиц возложена на налоговые органы. Данное решение было принято для упрощения процедуры регистрации юридических лиц, а также с целью осуществления контроля за деятельностью юридического лица со стороны налоговых органов. Согласно п. 3 ст. 26 главы IХ закона, организации, зарегистрированные до вступления в силу вышеуказанного нормативного документа, обязаны в течение 6 месяцев предоставить установленные законом сведения в налоговые органы. Те юридические лица, которые не подадут в регистрирующий орган все необходимые сведения до 1 января 2003 года, в соответствии с законодательством будут ликвидированы. Во исполнение ст. 2 Федерального закона и Постановления Правительства РФ от 17. 05. 02 № 319″Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц»на налоговые органы возложено исполнение функций вновь образуемых организаций, внесение изменений и дополнений в учредительные документы, а также реорганизация и ликвидация организаций. С 1 июля 2002 года государственная регистрация юридического лица при его создании, внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Государственная реорганизация и ликвидация юридических лиц будет производиться в территориальных налоговых органах в отделах, осуществляющих учет налогоплательщиков. Следует отметить, что функция регистрации предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ) не нашла отражения в Законе, в связи с чем на налоговые органы она не возложена. Порядок регистрации ПБОЮЛ остается за Московской регистрационной палатой.

ВОПРОС: Меня, как автолюбителя, интересуют новации, которые внесены в законодательство, регулирующее поведение участников дорожного движения. На что необходимо обратить особое внимание?

ОТВЕТ:

Изменения внесены на основании Кодекса РФ об административных правонарушениях, который вступил в силу с 1 июля 2002 года. Отдельная глава (12) кодекса посвящена административным правонарушениям в области дорожного движения. Следует обратить внимание, что претерпели изменения санкции. Так, например, до 1 года снижен максимальный срок лишения права управления транспортным средством (по действующему ранее кодексу этот срок составлял 3 года). Причем назначение этого вида административного наказания относится к исключительной компетенции судей. Расширен круг статей, предусматривающих применение вышеназванной санкции. Теперь лишать права управления ТС могут за: превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 км в час — от 2 до 4 месяцев (ст. 12. 9 ч. 4); выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, в случаях, если это запрещено Правилами дорожного движения — от 2 до 4 месяцев (ст. 15. 15. ч. 3); непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом — от 1 до 3 месяцев (ст. 12. 17 ч 2); нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных или тяжеловесных грузов — от 1 до 3 месяцев (ст. 12. 21 ч. 2); оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, — от 6 месяцев до 1 года (ст. 12. 27 ч. 2).

За последнее нарушение предусматривается также административный арест на срок до 15 суток.

Как в старом, так и в новом кодексе содержится еще несколько составов правонарушений, предусматривающих лишение права управления транспортным средством, а именно: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, — на 1 год (ст. 12. 8); нарушение правил движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, — от 3 до 6 месяцев (ст. 12. 24); невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — на 1 год (ст. 12. 26).

Исключена санкция в виде лишения права управления ТС за невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства (ст. 165 Кодекса об административных правонарушениях РСФСР). В целях ограничения произвола со стороны должностных лиц в новом кодексе установлена административная ответственность в виде штрафа в размере 20 минимальных размеров труда за такие нарушения, как»незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию»(ст12. 35) и»воспрепятствование законной деятельности по управлению и эксплуатации транспортных средств»(ст. 12. 36).

ВОПРОС: Я собираюсь поехать отдыхать за границу с моим несовершеннолетним сыном. В турагентстве мне сказали, что необходимо оформить доверенность от имени отца ребенка на данный выезд за границу. Мы с отцом ребенка давно в разводе и получить такую доверенность практически невозможно. Как мне быть?

ОТВЕТ: Данный вопрос возникает достаточно часто в летнее время, когда дети находятся на каникулах. На основании статьи 20 закона»О порядке выезда и въезда из Российской Федерации»№ 114-ФЗ от 15. 08. 96 несовершеннолетний ребенок, как правило, выезжает хотя бы с одним из родителей. Поэтому, если вы будете сопровождать ребенка, доверенность от отца можно не получать. Только в том случае, когда отец ребенка заявляет о своем несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего, вопрос о возможности выезда разрешается в судебном порядке. Если вы хотите перестраховаться, то можете получить согласие органа опеки и попечительства на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации. Следует также помнить, что когда дети едут отдыхать в пионерский лагерь с группой или же на отдых за границу с бабушкой и дедушкой, то при выезде из России ребенку необходимо иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленную доверенность от родителей на выезд ребенка за границу. В доверенности обязательно должен быть указан срок выезда и название государства, которое он намерен посетить. Если же несовершеннолетний выезжает из России на срок свыше трех месяцев, это согласие должно быть также заверено органами опеки и попечительства в порядке, установленном Правительством РФ.

ВОПРОС: Моя дочь прописана в квартире, которая была подарена моему мужу его матерью, т. е. бабушкой ребенка. Муж умер. Прокомментируйте, может ли свекровь претендовать на квартиру?

ОТВЕТ: На основании статьи 532 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, ваша свекровь вправе претендовать на 1/3 квартиры. Это связано с тем, что она, будучи родителем вашего умершего мужа, является наследницей первой очереди. Наследниками первой очереди в равных долях будете вы, как супруга, ваш общий ребенок и свекровь, как родитель умершего. Если же жив отец вашего мужа, то квартира будет делиться на четыре равные части. Если ваш муж составил завещание в пользу дочери, то наследницей всей квартиры будет одна она.

ВОПРОС: Я поехал отдыхать на юг на поезде, который следовал через границу с Украиной. У меня на руках был только паспорт гражданина СССР. Украинские пограничники не хотели пропускать меня через границу, объясняя это тем, что у меня нет вкладыша в паспорт гражданина СССР и соответственно у меня нет документа, удостоверяющего личность, а также нет визы. Законно ли это?

ОТВЕТ: В данной ситуации действия пограничников вполне законны. В соответствии с указом Президента РФ от 13. 03. 97 № 232″Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина на территории Российской Федерации», таким документом является паспорт гражданина РФ. Паспорта же граждан СССР действительны до их замены на паспорта граждан Российской Федерации. Срок замены»старых»паспортов на»новые»установлен до 2005 года. В соответствии с законом»О гражданстве», в качестве временных документов, свидетельствующих о принадлежности к гражданству РФ, является вкладыш к паспорту гражданина СССР. Кроме того, при пересечении границы необходимо оформлять визу, так как 30 августа 2000 года, на основании постановления правительства № 641, Россия заявила о выходе из Соглашения о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории ее участников. На будущее имейте в виду, что при пересечении границы вы должны предъявить действующие документы, удостоверяющие личность. Такими документами могут быть: а) до 2005 года — паспорт гражданина СССР с вкладышем, подтверждающим гражданство России; б) паспорт гражданина Российской Федерации; в) российский загранпаспорт.

Чтобы впредь не попадать в неприятные ситуации и не омрачать отдых, советуем как можно быстрее произвести обмен паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина РФ. Несмотря на то что»старые»паспорта действуют до 2005 года, уже сейчас при оформлении загранпаспортов ОВИР и ДКС МИД не принимают документы при предъявлении паспортов гражданина СССР даже при наличии вкладыша.

ВОПРОС: Четыре месяца назад умерла моя родная тетя. Кроме меня, родственников у нее нет. Завещания на имущество, принадлежащее ей на праве собственности, она не оставила. Если я не являюсь наследницей по закону, то означает ли это, что теперь все имущество достанется государству? Прокомментируйте, что мне делать?

ОТВЕТ: Во-первых, необходимо в течение шести месяцев после открытия наследства составить заявление о принятии наследства и отдать его нотариусу по месту постоянного места жительства наследодателя (если оно неизвестно — по месту нахождения имущества). Поскольку прошло уже четыре месяца после открытия наследства, вам важно не пропустить установленный срок подачи заявления. Во-вторых, с 14 мая 2001 года значительно расширен перечень наследников по закону. В настоящее время, несмотря на то что тетя не составила завещания, по закону вы являетесь единственной наследницей и можете принять наследство. Это связано с тем, что, на основании Федерального закона № 51-ФЗ от 14. 05. 01, помимо наследников первой и второй очереди теперь могут наследовать наследники третьей и четвертой очереди. Согласно статье 532 ГК РФ, в настоящее время наследство по закону может быть принято наследниками не только первой и второй очереди. Согласно новации в гражданском праве, теперь в третью очередь наследуют братья и сестры умершего (дяди и тети наследодателя); в четвертую очередь — прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.

Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства. И если родственников, кроме вас, у тети не было, это означает, что вы являетесь наследницей по закону. Следует помнить, что к числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Если таких лиц у тети не было, то вы — единственная наследница по закону и можете не бояться, что имущество отойдет государству. Главное — вовремя оформить необходимые документы.

ВОПРОС: Я приобрела путевку в Турцию. По договору турагентство должно было предоставить мне одноместный номер с кондиционером в главном корпусе гостиницы. На месте оказалось, что для меня забронирован номер в бунгало без кондиционера. Я измучилась от изнуряющей жары, так как температура воздуха превышала сорок градусов. Мною был составлен документ, отражающий данный факт. Его подписали отельный гид и представитель администрации гостиницы. Могу ли я вернуть деньги за испорченный отдых, имея такой документ?

ОТВЕТ: Можете. Закон на вашей стороне. Хорошо, что вы составили документ о нарушении обязательств агентства. Следует знать, что отношения между вами и турагентством регулируются законами «О правах потребителей», «Об основах туристской деятельности»№ 132 от 24. 11. 96 и, безусловно, Гражданским кодексом РФ. Так, в статье 29 закона «О правах потребителей» перечислены те требования, которые в данной ситуации можно предъявить исполнителю, т. е. туристическому агентству. Одним из таких требований является расторжение договора. Данное требование можно предъявить в том случае, если обнаружены существенные нарушения условий договора, который вы подписали с агентством. В соответствии со статьей 450 ГК РФ, существенным отступлением договора является нарушение договора одной из сторон, которая влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. К существенным изменениям договора, согласно статье 10 закона «Об основах туристской деятельности», относится ухудшение условий путешествия, что и произошло в вашем случае. Вам был предоставлен гостиничный номер, который по своим характеристикам был явно ниже по уровню сервиса того, на что вы рассчитывали и за что платили деньги, заключая договор. Так что у вас есть все основания для расторжения договора, и как следствие этого — возврат всей денежной суммы, оплаченной за путевку. В двадцатидневный срок с момента окончания договора вы должны написать в агентство претензию, в которой подробно опишите ситуацию и сделаете ссылку на статью 4 закона «О правах потребителей», которая обязывает исполнителя предоставить качественную услугу, а затем можете выдвинуть свое требование о расторжении договора на основании статьи 29. При этом укажите, что ваше требование должно быть удовлетворено в добровольном порядке в течение 10 дней (статья 31). К претензии приложите копии документов, которые есть у вас на руках, — это и сам договор, и бумага, которую вы составили в гостинице. Претензия пишется в двух экземплярах. Это нужно для того, чтобы у вас на руках осталась копия претензии с отметкой, что вторая сторона получила свой экземпляр. Если представитель агентства не захочет принимать у вас претензию, чтобы выиграть время, то тогда ее нужно отправить почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения. Обязательно сохраните все квитанции об отправке письма. Данная процессуальная процедура осуществляется для того, чтобы в случае судебного разбирательства у вас были на руках все необходимые документы. Если же по истечении 10 дней никаких действий со стороны туристического агентства не последует, то нужно будет написать вторую претензию, в которой помимо уже указанных требований вы настаиваете на выплате неустойки в размере 3% от стоимости путевки за каждый день просрочки. Кроме того, вы можете указать, что намерены обратиться в суд за защитой своих интересов и возместить материальный и моральный вред. Несмотря на все основания подать иск в суд, постарайтесь урегулировать проблему в досудебном порядке. Если же агентство не пойдет на компромисс и вовремя не выплатит деньги, смело обращайтесь в суд. Важно отметить, что вы освобождаетесь от уплаты госпошлины.

ВОПРОС: Скоро лето, и я планирую»затемнить»стекла на автомобиле. Какие требования предъявляются сегодня к тонировке стекол автомашин, чем это регулируется и как сотрудники ГИБДД будут определять степень их»затемнения»?

ОТВЕТ:

Автомобиль допускается к эксплуатации, если его стекла соответствуют ГОСТу 5727-88. В соответствии с ним лобовое стекло должно поглощать не более 25%, все остальные — не более 30% светового потока. На основании ГОСТа 25478-91″Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию и условиям безопасности движения. Методы проверки»был издан»Перечень неисправностей…». Согласно п. 7. 3 вышеназванного документа»запрещена эксплуатация автомашин, у которых нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, а также ухудшающие прозрачность стекол. Разрешается применять тонированные стекла промышленного изготовления (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТа 5727-88. Допускается применять шторки… а также жалюзи на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон зеркал заднего вида. В том случае, если стекла не играют важной роли для обзора с места водителя, светопропускание может быть менее 70%». Из разъяснений, полученных в Комитете РФ по стандартизации, метрологии и сертификации, следует, что»к стеклам, не играющим важной роли для обзора с места водителя, относятся стеклянная крыша, а также пассажирские боковые и задние стекла автомобилей, при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида». А так как у всех современных моделей все зеркала в наличии, вы вправе тонировать сверх нормы заднее и боковые стекла. Более того, в водной части ГОСТа 5727-88 установлено, что»стандарт не распространяется на электрообогреваемые стекла». Таким образом, если заднее стекло имеет электрообогрев (а он имеется в большинстве автомобилей), то требования ГОСТа 5727-88 на него не распространяются. Следует также учитывать, что в соответствии с п. 1. 8. 2 вышеуказанного»Перечня неисправностей…»недопустимо использование в машинах треснутых лобовых стекол, но только в том случае, если трещины имеются в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя. Для проверки стекол в ГИБДД применяются специальные приборы-тауметры, самым распространенным из которых является»Блик». Каждый такой прибор должен раз в год проходить государственную проверку в местном органе сертификации (в Москве это»Ростест-Москва»или Всероссийский НИИ оптико-физических измерений). После проверки на измеритель выдается свидетельство, которое хранится в отделении. Помимо этого прибор опечатывается личной пломбой проверяющего, а также снабжается специальной этикеткой метрологической службы, в которой указывается срок следующей проверки. Поэтому, если пломба на приборе отсутствует или повреждена, или этикетка имеет просроченный срок очередной проверки, его показания не могут считаться точными и вы можете их опротестовать. Точность показаний»Блика»зависит от его питания, температуры и влажности воздуха, но не зависит от времени суток — измерять им можно даже ночью. Прибор имеет штекер для подключения к гнезду прикуривателя, что позволяет использовать его непосредственно на проверяемом автомобиле. «Блик»дает точные показания только при напряжении 12+0, 6 В. Если у вас слабый аккумулятор, вы вправе не согласиться с инспектором. Кроме того, можете оспорить его действия, если он проверяет стекла при морозе ниже -10 С или в дождь. Еще один важный момент: «Блик»показывает на табло количество прошедшего через стекло светового потока (в процентах). Если он показал 80%, это значит, что 80% света прошло без потерь, а стекло поглотило только 20%, что в пределах ГОСТа. Кстати, чистый, не тонированный триплекс примерно столько и поглощает. А это значит, что затонировать лобовое стекло можно только на 5%. Превысите этот предел — штрафа не избежать. Увы, многие фирмы, оказывающие услуги по тонированию, клиентов об этих особенностях и возможных последствиях не предупреждают.

ВОПРОС: Мне вернули «некачественно» отремонтированный автомобиль из автосервиса. Что я могу предпринять в данной ситуации, если меня явно не устраивают выполненные работы по техническому обслуживанию авто?

ОТВЕТ:

При ненадлежащем выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: безвозмездного устранения недостатков; соразмерного уменьшения цены за работу; безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения расходов, понесенных им при исправлении недостатков своими средствами или третьими лицами.

Если же недостатки в установленный срок не были устранены, либо являются неустранимыми, то вы можете отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Данный порядок урегулирован главой IV постановления Правительства РФ от 24. 06. 98 г. № 639″Об утверждении правил оказания (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств». Следует помнить, что перечисленные требования могут быть выдвинуты, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Но поскольку не всегда сотрудники автосервиса устанавливают на выполненные работы гарантийный срок, то в этом случае действует так называемый»разумный»гарантийный срок в пределах 6 месяцев со дня принятия результата работы. Если же договором определен срок менее 6 месяцев, а недостатки будут обнаружены по истечении гарантийного срока, но в пределах 6 месяцев со дня принятия выполненной работы, то исполнитель будет нести ответственность за качество выполненной работы, если потребитель докажет, что недостатки возникли до передачи результата выполненной работы. При этом порядок и сроки удовлетворения ваших требований регулируются законом РФ»О защите прав потребителей».

ВОПРОС: Действительно ли организация, освобожденная от обязанностей налогоплательщика по НДС, должна уплатить налог, если в счетах-фактурах, которые она выставляет дебиторам, выделена сумма НДС?

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 145 НК, налогоплательщики, у которых сумма выручки за три предшествующих календарных месяца не превышает в совокупности миллиона рублей, могут воспользоваться правом на освобождение от обязанностей налогоплательщика. Воспользовавшись этим правом (получив официальное разрешение), налогоплательщик не должен забывать о требованиях гл. 21 НК относительно оформления счетов-фактур организациями, освобожденными от уплаты налога, требование это должны соблюдать и налогоплательщики, освобожденные при реализации товаров, работ, услуг, соответствующих перечню ст. 149 НК. П. 5 ст. 168 регламентируется порядок оформления расчетных, первичных учетных документов и счетов-фактур при реализации товаров, освобожденных в соответствии со ст. 145 и 149 НК от уплаты налога. НДС в документах по данным операциям не выделяется, а делается соответствующая надпись или ставится штамп»Без налога (НДС)». Обязанность уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость может возникнуть, если налогоплательщик, освобожденный от налогообложения, выставит своему покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС. Это положение закреплено п. 5 ст. 173 НК.

ВОПРОС: Как обосновать правильность применения льготы по налогу на прибыль в части затрат по капитальным вложениям?

ОТВЕТ: В соответствии с п. 2 ст. 17 НК в определенных случаях законодательством о налогах и сборах могут предоставляться налоговые льготы, их предоставление связывается НК и другими нормативно-правовыми актами с наличием различных обстоятельств. В настоящее время продолжает действовать закон РФ»О налоге на прибыль предприятий и организаций», в том числе и в части предоставления льгот. Подпунктом а п. 1 ст. 6 льгота по капитальным вложениям предоставляется при наличии фактических расходов на эти цели и при»условии полного использования ими сумм начисленного износа на последнюю отчетную дату». Кроме того, нужно иметь в виду, что льгота эта предоставляется предприятиям, деятельность которых по Общесоюзному классификатору относится к сфере материального производства, т. е. промышленности, сельскому хозяйству, рыбному хозяйству, транспорту и связи, строительству, торговле и общественному питанию, материально-техническому снабжению и сбыту, заготовкам, информационно-вычислительному обслуживанию, операциям с недвижимостью, общей коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка, геологии и разведке недр, геодезии, гидрометеорологии, прочим видам материального производства. Необходимо также, чтобы по направленности затраты могли быть отнесены к капитальным. Федеральный закон от 25. 02. 99 года № 39-ФЗ определяет капитальные вложения как»инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательные работы и другие затраты»(см. абзац 5, ст. 1 ФЗ № 39-ФЗ в ред. от 02. 01. 2000). «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций»МФ РФ № 160 от 30. 12. 93 капитальные вложения определяются как затраты на создание, увеличение размеров, приобретения внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенные для продажи, за исключением инвестиций в государственные ценные бумаги и в уставные капиталы других организаций. П. 7 ст. 6 закона РФ»О налоге на прибыль предприятий и организаций»ограничивает размеры фактической суммы налога, которая может быть льготирована, — эта сумма не может быть больше 50% налога, рассчитанного без учета льгот. Итак, применение данной льготы можно считать обоснованным, если соблюдены следующие условия: 1) суммы начисленного износа по основным средствам на последнюю отчетную дату использованы полностью, 2) организация осуществляет деятельность в сфере материального производства, 3) затраты, по определению, могут быть отнесены к капитальным вложениям, 4) налог на прибыль уменьшается не более чем на 50%.

ВОПРОС: Организация купила у физического лица автомобиль, обязана ли она удержать подоходный налог?

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 208 главы 23 НК к доходам от источников в РФ относятся в числе прочих доходы от реализации»иного имущества, находящегося в РФ и принадлежащего физическому лицу»(пп. 5 п. 1). Организация, купившая у физического лица, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, автомобиль, выступает по данной операции налоговым агентом и в соответствии с п. 1 ст. 226 НК обязана исчислить, удержать и уплатить сумму налога, рассчитанную по ставке, утвержденной статьей 224 НК. Согласно п. 4 ст. 226, налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога при фактической выплате суммы налогоплательщику. Если удержание суммы невозможно, налоговые агенты в течение месяца со дня выдачи дохода обязаны письменно информировать налоговые органы по месту своей регистрации о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика (п. 5 гл. 226). В соответствии с требованием п. 9 ст. 226 НК уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. Налоговые агенты обязаны вести учет доходов, полученных от них физическими лицами, в налоговом периоде по утвержденным формам и предоставлять сведения в налоговые органы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

ВОПРОС: Разъясните, пожалуйста, статью 229 главы 23″Налог на доходы физических лиц». Нужно ли подавать декларацию о доходах всем гражданам?

ОТВЕТ: П. 1 ст. 229 гласит, что налоговые декларации предоставляются физическими лицами, зарегистрировавшимися в установленном порядке в качестве предпринимателей без образования юридического лица, частными нотариусами и другими лицами, которые занимаются частной практикой. Декларация подается не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Декларация может быть подана и теми, на которых по законодательству не возложена обязанность подачи (п. 2 ст. 229). Лицо может быть само заинтересовано в ее подаче, например для получения социального или имущественного вычета. Законодательство обязывает (п. 3 ст. 229) налогоплательщика в случае прекращения деятельности или прекращения получения дохода до конца налогового периода подать декларацию по полученным доходам в течение пяти дней. Физическое лицо-нерезидент при прекращении аналогичной деятельности должно не позднее чем за один месяц до выезда за пределы Российской Федерации подать декларацию о доходах, фактически полученных им за время пребывания в РФ (п. 3 ст. 229). Уплата налога в случаях, рассмотренных п. 3 ст. 229, производится в течение 15 дней со дня подачи декларации. П. 4 ст. 229 регламентирует информацию, которая отражается в декларации. Это все полученные в налоговом периоде доходы, источники их получения, налоговые вычеты, налоги, удержанные налоговыми агентами, фактически уплаченные в налоговом периоде авансовые платежи, суммы налога, подлежащего уплате или возврату по итогам периода.

ВОПРОС: Каков порядок действия статьи 214 НК? Нужно ли платить в РФ налог, если дивиденды получены из источников, находящихся в другой стране?

ОТВЕТ: Налог на доход, полученный в виде дивидендов, исчисляется по ставке 30% (в соответствии с п. 3 ст. 224). Если источник получения дохода находится в РФ, то организация, выплачивающая дивиденды, по законодательству РФ (пп. 2 п. 1 ст. 214 НК) обязана исчислить, удержать и уплатить сумму налога в соответствующий бюджет. При этом нужно иметь в виду, что сумма налога на прибыль организации, приходящаяся на начисленную сумму дивиденда, подлежит зачету в счет исполнения обязанности налогоплательщика — физического лица по уплате налога на данный вид дохода. По отношению к доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом-резидентом за пределами РФ, пп. 1 п. 1 ст. 214 регламентируется следующий порядок: налогоплательщик указывает в декларации все доходы из всех источников. Затем доходы в виде дивидендов, полученных за пределами РФ, исключаются из базы налогообложения, если с государством, в котором находится источник дохода, заключен договор об избежании двойного налогообложения. Если же источник дохода находится в государстве, с которым не заключен договор или соглашение об избежании двойного налогообложения, удержанный источником дохода налог к зачету не принимается.

ВОПРОС: Какие выплаты в пользу работника не подлежат налогообложению в соответствии с главой 24 НК?

ОТВЕТ: Статья 238 НК регламентирует перечень выплат в пользу физических лиц, по которым не начисляется единый социальный налог.

Пп. 1 п. 1 регламентируются выплаты, которые не подлежат налогообложению. Это государственные пособия, которые выплачиваются в соответствии с законодательством и решениями всех уровней государственной власти, включая пособия по временной нетрудоспособности, уходу за больным ребенком, по безработице, беременности и родам. Пп. 2 п. 1 представляет обширный список компенсационных выплат в пределах утвержденных норм, установленных решениями всех уровней государственной власти, выплата которых также не предполагает начисления единого социального налога. Это возмещение вреда здоровью, бесплатное предоставление жилья, стоимость натурального довольствия, суммы оплаты питания, спортивного снаряжения и других выплат, полагающихся по законодательству, выплаты, полагающиеся при увольнении работников, суммы расходов на повышение профессионального уровня работников, расходы по трудоустройству, предусмотренные законодательством. Командировочные расходы также не облагаются единым социальным налогом в пределах норм, установленных законодательством, а по некоторым расходам — по фактически израсходованным суммам (расходы на проезд, в том числе до аэропорта или вокзала и обратно, сборы за услуги аэропортов, провоз багажа, найм помещения, услуги связи, сборы за выдачу и регистрацию служебного заграничного паспорта, за выдачу виз, обмен валюты) при условии их документального подтверждения. Суммы единовременной материальной помощи работникам в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, если решение об их выдаче было принято органами государственной власти, также не облагаются единым социальным налогом. Наряду с этими суммами, пп. 3 п. 1 ст. 238 освобождены от налогообложения суммы, выдаваемые членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена его семьи, средства, выдаваемые работникам, пострадавшим от террористических актов на территории РФ.

Для налогоплательщиков, финансируемых из федерального бюджета предусмотрено освобождение по суммам оплаты труда в иностранной валюте, выплачиваемым их работникам, работающим за границей (в пределах размеров, установленных законодательством (пп. 4 п. 1). Выплачиваемые членам крестьянских хозяйств доходы, если они до этого не пользовались данным освобождением, также не подлежат налогообложению. Это положение закреплено подпунктом 5 пункта 1 статьи 238 НК. Аналогичные права в соответствии с пп. 6 п. 1 закреплены за членами зарегистрированных родовых и семейных общин коренных народов Севера в части доходов от реализации продукции традиционных промыслов.

Суммы страховых платежей по обязательному страхованию, перечисленные работодателями за работников, если не было выплат в пользу застрахованных работников, также не включаются в налогооблагаемую базу (пп. 7 п. 1). Не подлежат налогообложению суммы, выплачиваемые за счет членских взносов гаражно-строительных, садово-огородных, жилищно-строительных кооперативов физическим лицам за выполнение для них каких-либо работ (услуг) (пп. 8 п. 1). Подпунктом 9 пункта 1 освобождается от налогообложения стоимость проезда работников и членов их семей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, к месту проведения отпуска и обратно.

Выплаты физическим лицам избирательными комиссиями и из средств избирательных фондов за деятельность, непосредственно связанную с проведением избирательной кампании (пп. 10 п. 1). Не подлежат налогообложению стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых в соответствии с законодательством, и стоимость льгот по проезду, предоставляемых в соответствии с законодательством (пп. 11 и 12 п. 1). Если выплаты производятся за счет членских профсоюзных взносов, суммы в пределах 10 000 рублей в год на каждого члена профсоюза не включаются в налогооблагаемую базу (пп. 13 п. 1). Пунктом 2 статьи 238 регламентируется освобождение от налогообложения сумм, выплаченных работникам бюджетных организаций (не больше 2000 рублей в год на одного человека), если их выплата связана с выплатой материальной помощи работникам и бывшим работникам в связи с выходом на пенсию; суммы возмещения бывшим работникам (пенсионерам) и членам их семей стоимости приобретенных медикаментов, если они были назначены им их лечащим врачом. Вознаграждения, выплаченные работникам по договорам гражданско-правового характера, авторским и лицензионным договорам, не включаются в налогооблагаемую базу на основании пункта 3 статьи 238 НК.

ВОПРОС: Какую дату нужно считать датой получения дохода физическим лицом для целей налогообложения

ОТВЕТ: До вступления в действие главы 23 части второй НК действовал порядок, в соответствии с которым датой получения дохода в календарном году была принята дата выплаты дохода или дата перечисления дохода физическому лицу, или дата передачи физическому лицу дохода в натуральной форме (ст. 2 гл. 1 Закона о подоходном налоге с физических лиц от 7. 12. 91 года №1998-1). Главой 23 НК введен следующий порядок начисления подоходного налога. Если доход получен в виде оплаты труда — датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который начислен доход за выполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором. Это положение закреплено пунктом 2 статьи 223 НК. Поскольку удержание налога (см. п. 4 ст. 226 НК) происходит при выдаче дохода, между датой начисления и датой удержания в учете будет числиться задолженность перед бюджетом. Относительно доходов, отличных от рассмотренных выше, действует общее правило, согласно которому датой фактического получения дохода является день выплаты дохода (перечисления на банковские счета налогоплательщиков или по поручению налогоплательщиков на счета третьих лиц), если доход получен в денежной форме (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК).

Если доход получен в натуральной форме — день получения дохода в натуральной форме (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК). При получении доходов в виде материальной выгоды — день уплаты процентов по полученным займам, приобретения товаров или ценных бумаг

(пп. 3 п. 1 ст. 223 НК).